Urteil des BGH vom 15.05.2014

Teil-Berufsausübungsgemeinschaft Leitsatzentscheidung

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 137/12
Verkündet am:
15. Mai 2014
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
BGHZ:
nein
BGHR:
ja
Teil-Berufsausübungsgemeinschaft
UWG § 4 Nr. 11; Berufsordnung für Ärzte der Landesärztekammer Baden-
Württemberg § 18 Abs. 1 Satz 3 Fall 1; GG Art. 12 Abs. 1
Die Bestimmung des § 18 Abs. 1 Satz 3 Fall 1 der Berufsordnung für Ärzte der
Landesärztekammer Baden-Württemberg, wonach eine Umgehung des § 31
der Berufsordnung und damit kein gemäß § 18 der Berufsordnung zulässiger
Zusammenschluss zur gemeinsamen Ausübung des Arztberufs insbesondere
dann vorliegt, wenn sich der Beitrag des Arztes auf das Erbringen medizinisch-
technischer Leistungen auf Veranlassung der übrigen Mitglieder einer Teil-
Berufsausübungsgemeinschaft beschränkt, ist mit der durch Art. 12 Abs. 1 GG
gewährleisteten Berufsausübungsfreiheit unvereinbar und deshalb nichtig.
BGH, Urteil vom 15. Mai 2014 - I ZR 137/12 - OLG Karlsruhe
LG Mosbach
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-
lung vom 22. Januar 2014 durch die Richter Prof. Dr. Büscher, Pokrant, Prof.
Dr. Schaffert, Dr. Koch und Dr. Löffler
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats
des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 27. Juni 2012 im Kosten-
punkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Beklagten
erkannt worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung
und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Be-
rufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Beklagte ist eine Partnerschaftsgesellschaft, der 30 Ärzte angehören,
darunter vier Radiologen. Die Partner haben sich in § 2 Nr. 1 des Partner-
schaftsvertrags außerhalb ihrer bisherigen Praxis zusätzlich zur gemeinsamen
standortübergreifenden Erbringung privatärztlicher Leistungen verbunden. Ge-
mäß § 2 Nr. 4 des Partnerschaftsvertrags erbringen sie die Leistungen nach
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den jeweiligen Normen der privatärztlichen Abrechnungen, sind alle dem jewei-
ligen Fachgebiet und Beruf vorbehaltenen privatmedizinischen Leistungsmög-
lichkeiten gemeinsamer Leistungsinhalt und werden diese Leistungen im Na-
men der Gesellschaft abgerechnet. Nach § 6 Nr. 2 des Partnerschaftsvertrags
wird ein Prozent des von der Partnerschaft erzielten Gewinns vorab nach Köp-
fen und der Rest nach dem persönlich erbrachten Anteil an den gemeinschaftli-
chen Leistungen verteilt. Dabei stellt die Anordnung einer Leistung, insbesonde-
re aus den Bereichen der Laboratoriumsmedizin, der Pathologie und der bild-
gebenden Verfahren, keinen solchen Leistungsanteil dar.
Die Klägerin, die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, hält
die Beteiligung der Radiologen an der Beklagten für unzulässig, weil sie der
Umgehung des § 31 der Berufsordnung für Ärzte der Landesärztekammer Ba-
den-Württemberg (im Weiteren: Berufsordnung) diene, wonach Ärzte für die
Zuweisung von Patienten weder Vorteile gewähren noch sich versprechen las-
sen dürfen.
Das Landgericht hat die von der Klägerin deswegen erhobene Klage ab-
gewiesen (LG Mosbach, Urteil vom 22. Dezember 2010 - 3 O 13/10, juris).
Im zweiten Rechtszug hat die Klägerin - soweit für die Revisionsinstanz
von Bedeutung - beantragt,
1. es der Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersagen, im
geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs mit Radiologen eine
ärztliche Teilberufsausübungsgemeinschaft gemäß § 18 der Berufsordnung
der Landesärztekammer Baden-Württemberg zu betreiben und/oder betrei-
ben zu lassen, soweit deren Beitrag nicht über das Erbringen medizinisch-
technischer Leistungen auf Veranlassung der übrigen Partner der ärztlichen
Teilberufsausübungsgemeinschaft hinausgeht,
hilfsweise,
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2. es der Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersagen, im
geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs mit Radiologen eine
ärztliche Teilberufsausübungsgemeinschaft gemäß § 18 der Berufsordnung
der Landesärztekammer Baden-Württemberg zu betreiben und/oder betrei-
ben zu lassen, soweit deren Beitrag nicht über die Durchführung von Kno-
chendichtemessungen und/oder Koronar-Computertomographien und/oder
Implantat-Computertomographien und/oder Magnetresonanztomographien
des Herzens und/oder Mamma-Magnetresonanztomographien auf Veranlas-
sung der übrigen Partner der ärztlichen Teilberufsausübungsgemeinschaft
hinausgeht.
Die Klägerin hat in der Berufungsinstanz zwei weitere Hilfsanträge (Un-
terlassungsanträge zu 3 und 4) gestellt, mit denen sie das Verbot zusätzlich
darauf gestützt hat, dass der Gewinn ohne Grund in einer Weise verteilt wird,
die nicht dem Anteil der von den Ärzten persönlich erbrachten Leistungen ent-
spricht.
Das Berufungsgericht hat dem ersten Antrag stattgegeben (OLG Karls-
ruhe, WRP 2012, 1434).
Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die
Klägerin beantragt, erstrebt die Beklagte weiterhin die vollständige Abweisung
der Klage.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat die auf Unterlassung gerichtete Klage als mit
dem ersten Antrag begründet angesehen und dazu ausgeführt:
Die Beklagte verstoße gegen § 18 Abs. 1 Satz 3 Fall 1 der Berufsord-
nung, weil der Beitrag der der Partnerschaft angehörenden Radiologen nach
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dem Ergebnis der Berufungsverhandlung allein in Knochendichtemessungen
bestehe, die auf Veranlassung der anderen Gesellschafter vorgenommen wür-
den.
Die Regelung des § 18 Abs. 1 Satz 3 Fall 1 der Berufsordnung sei durch
sachgerechte und vernünftige Erwägungen des Gemeinwohls gerechtfertigt und
verfassungsrechtlich daher nicht zu beanstanden. Im Gesundheitswesen seien
Maßnahmen gegenüber dem Patienten grundsätzlich allein am medizinisch
Sinnvollen auszurichten. Ausprägungen dieses Grundsatzes fänden sich für
den Bereich des Kassenarztrechts in § 73 Abs. 7 SGB V sowie in den §§ 31
und 33 bis 35 der Berufsordnung. Das Kassenarztrecht begegne der von einer
gesellschaftsrechtlichen Zusammenarbeit ausgehenden Missbrauchsgefahr
durch die Regelung im inhaltlich mit § 18 Abs. 1 Satz 3 der Berufsordnung
übereinstimmenden § 33 Abs. 2 Satz 3 der Zulassungsverordnung für Ver-
tragsärzte (Ärzte-ZV). Das Risiko einer Umgehung des Verbots der entgeltli-
chen Zuweisung von Patienten sei besonders hoch, wenn sich der Beitrag min-
destens eines Gesellschafters bei Teil-Berufsausübungsgemeinschaften auf die
Erbringung medizinisch-technischer Leistungen beschränke. § 18 Abs. 1 Satz 3
Fall 1 der Berufsordnung sei eine nationale Regelung für reglementierte Berufe
im Sinne von Art. 2 Buchst. l der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Ge-
schäftspraktiken, die damit nach Art. 3 Abs. 8 dieser Richtlinie von ihr unberührt
bleibe. Die fragliche Bestimmung der Berufsordnung rechtfertige als Marktver-
haltensregelung im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG das beantragte Unterlassungs-
gebot, in dem auch das Charakteristische der konkreten Verletzungsform zum
Ausdruck komme.
II. Die hiergegen gerichtete Revision der Beklagten ist begründet und
führt zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Die von der
Klägerin im zweiten Rechtszug gestellten Unterlassungsanträge zu 1 und 2 sind
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zwar hinreichend bestimmt im Sinne von § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO (dazu un-
ter II 1). Die Beurteilung des Berufungsgerichts, der zuerkannte Unterlassungs-
anspruch sei aus §§ 8, 3, 4 Nr. 11 UWG in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 2
und 3 Fall 1 der Berufsordnung begründet, hält der rechtlichen Nachprüfung
jedoch nicht stand; diese Bestimmung der Berufsordnung ist mit der durch
Art. 12 Abs. 1 GG gewährleisteten Berufsausübungsfreiheit unvereinbar und
nichtig (dazu unter II 2).
1. Die nach rechtskräftiger Abweisung der Klage mit dem von der Kläge-
rin ursprünglich gestellten Unterlassungshauptantrag in Rede stehenden Unter-
lassungsanträge zu 1 und 2 sind hinreichend bestimmt im Sinne von § 253
Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Der Umstand, dass diese Anträge sehr weitgehend an den
Wortlaut des § 18 Abs. 1 Satz 3 Fall 1 der Berufsordnung angelehnt sind, steht
dem nicht entgegen.
a) Nach ständiger Rechtsprechung darf ein Verbotsantrag im Hinblick auf
§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO nicht derart undeutlich gefasst sein, dass Gegenstand
und Umfang der Entscheidungsbefugnis des Gerichts (§ 308 Abs. 1 ZPO) nicht
erkennbar abgegrenzt sind, sich der Beklagte deshalb nicht erschöpfend vertei-
digen kann und letztlich die Entscheidung darüber, was dem Beklagten verbo-
ten ist, dem Vollstreckungsgericht überlassen bleibt. Aus diesem Grund sind
insbesondere Unterlassungsanträge, die lediglich den Wortlaut eines Gesetzes
wiederholen, grundsätzlich als zu unbestimmt und damit unzulässig anzusehen.
Etwas anderes kann dann gelten, wenn entweder bereits der gesetzliche Ver-
botstatbestand selbst entsprechend eindeutig und konkret gefasst ist oder wenn
der Anwendungsbereich einer Rechtsnorm durch eine gefestigte Auslegung
geklärt ist oder wenn der Kläger hinreichend deutlich macht, dass er nicht ein
Verbot im Umfang des Gesetzeswortlauts beansprucht, sondern sich mit sei-
nem Unterlassungsbegehren an der konkreten Verletzungshandlung orientiert.
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Die Bejahung der Bestimmtheit setzt in solchen Fällen allerdings grundsätzlich
voraus, dass zwischen den Parteien kein Streit darüber besteht, dass das be-
anstandete Verhalten das fragliche Tatbestandsmerkmal erfüllt (BGH, Urteil
vom 2. Februar 2012 - I ZR 81/10, GRUR 2012, 945 Rn. 16 = WRP 2012, 1222
- Tribenuronmethyl).
b) Nach diesen Maßstäben sind die im Streitfall in Rede stehenden Un-
terlassungsanträge zu 1 und 2 als hinreichend bestimmt anzusehen. Zwischen
den Parteien besteht vorliegend kein Streit darüber, dass die Beklagte eine Teil-
Berufsausübungsgemeinschaft im Sinne des § 18 der Berufsordnung betreibt,
dass an dieser Gemeinschaft Radiologen als Partner beteiligt sind und diese
auf Veranlassung der übrigen Partner medizinisch-technische Leistungen er-
bringen. Die Parteien streiten in tatsächlicher Hinsicht vielmehr allein darüber,
inwieweit die Radiologen den anderen der Beklagten angehörenden Ärzten be-
ratend zur Seite stehen und Meinungen zu "Fremdbefunden" und "Fremdbil-
dern" äußern.
Auch durch die Formulierung "nicht … hinausgeht" in den Klage-
anträgen wird keine Unsicherheit in den Rechtsstreit hineingetragen, die zu ei-
ner Unbestimmtheit der Anträge führt. Soweit zwischen den Parteien weiterhin
Streit darüber besteht, ob die betreffenden Tätigkeiten der der Beklagten ange-
hörenden Radiologen mangels Abrechenbarkeit außer Betracht bleiben müs-
sen, geht es um Rechtsfragen, zu denen sich gegebenenfalls das Gericht zu
äußern hätte. Auf die Bestimmtheit der Klageanträge ist dies ohne Einfluss.
2. Die Revision wendet sich jedoch mit Erfolg gegen die Beurteilung des
Berufungsgerichts, die in § 18 Abs. 1 Satz 3 Fall 1 der Berufsordnung enthalte-
ne Regelung sei durch sachgerechte und vernünftige Erwägungen des Ge-
meinwohls gerechtfertigt und daher verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.
Die vom Berufungsgericht insoweit vorgenommene Beurteilung ist mit der in
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Art. 12 Abs. 1 GG grundrechtlich verbürgten Berufsausübungsfreiheit unverein-
bar.
a) Nach § 18 Abs. 1 Satz 1 der Berufsordnung dürfen sich Ärzte zu Be-
rufsausübungsgemeinschaften zusammenschließen. Der Zusammenschluss
von Ärzten zur gemeinsamen Berufsausübung kann nach § 18 Abs. 1 Satz 2
der Berufsordnung zum Erbringen einzelner Leistungen erfolgen, wenn er nicht
lediglich einer Umgehung des in § 31 der Berufsordnung geregelten Verbots
dient. § 31 der Berufsordnung regelt die unerlaubte Zuweisung. Danach ist es
Ärzten nicht gestattet, ein Entgelt oder andere Vorteile für die Zuweisung von
Patienten sich versprechen oder gewähren zu lassen oder selbst zu verspre-
chen oder zu gewähren. Diese Bestimmungen haben ihre Grundlage in § 31
Abs. 2 Nr. 7 und 11 des Heilberufe-Kammergesetzes Baden-Württemberg. Da-
nach können die Berufsordnungen Vorschriften über die gemeinsame Aus-
übung der Berufstätigkeit sowie über das berufliche Verhalten gegenüber ande-
ren Berufsangehörigen und die Zusammenarbeit zwischen Berufsangehörigen
und Angehörigen anderer Berufe enthalten. Sie dienen dem Zweck, die Unab-
hängigkeit ärztlicher Entscheidungen von merkantilen Erwägungen zu gewähr-
leisten (vgl. Ratzel in Ratzel/Lippert, Kommentar zur Musterberufsordnung der
deutschen Ärzte [MBO], 5. Aufl., § 31 Rn. 1) und unterliegen damit - was auch
beide Vorinstanzen angenommen haben und wovon ebenfalls die Revision
ausgeht - keinen rechtlichen Bedenken. Dasselbe gilt grundsätzlich auch für die
Regelung in § 18 Abs. 1 Satz 3 Fall 2 der Berufsordnung, wonach eine Umge-
hung des § 31 der Berufsordnung dann vorliegt, wenn der Gewinn einer Teil-
Berufsausübungsgemeinschaft ohne Grund in einer Weise verteilt wird, die
nicht dem Anteil der jeweiligen persönlich erbrachten Leistungen entspricht.
Eine solche ungleichmäßige Gewinnverteilung wird regelmäßig auf eine Umge-
hung des Verbots der Gewährung von unzulässigen Vorteilen nach § 31 der
Berufsordnung hinweisen. Entsprechendes gilt ferner für die Bestimmung des
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§ 18 Abs. 1 Satz 4 der Berufsordnung, wonach die Anordnung einer Leistung
aus den Bereichen der Labormedizin, der Pathologie und der bildgebenden
Verfahren, keinen Leistungsanteil im Sinne von § 18 Abs. 1 Satz 3 der Berufs-
ordnung darstellt. Diese Regelung verhindert, dass eine Zuweisung von Patien-
ten oder Untersuchungsmaterial, für die bei nicht miteinander kooperierenden
Ärzten keine Vorteile versprochen oder gewährt werden dürfen, innerhalb von
beruflichen Kooperationen als zu vergütende Leistung behandelt werden kann.
b) Mit der in Art. 12 Abs. 1 GG grundrechtlich verbürgten Berufsaus-
übungsfreiheit unvereinbar und deshalb unwirksam ist dagegen die Regelung in
§ 18 Abs. 1 Satz 3 Fall 1 der Berufsordnung, wonach eine Umgehung des § 31
der Berufsordnung und damit kein gemäß § 18 der Berufsordnung zulässiger
Zusammenschluss zur gemeinsamen Ausübung des Arztberufs immer dann
vorliegt, wenn sich der Beitrag des Arztes auf das Erbringen medizinisch-
technischer Leistungen auf Veranlassung der übrigen Mitglieder einer Teil-
Berufsausübungsgemeinschaft beschränkt. Da es sich bei der Berufsordnung
nicht um ein förmliches Landesgesetz handelt, ist insoweit keine Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts gemäß Art. 100 Abs. 1 GG einzuholen (vgl.
Sturm/Detterbeck in Sachs, GG, 6. Aufl., Art. 100 Rn. 7 mwN). Vielmehr hat der
Senat über die Vereinbarkeit der in Rede stehenden Bestimmung mit dem
Grundgesetz selbst zu entscheiden.
aa) Nach § 18 Abs. 1 Satz 3 Fall 1 der Berufsordnung kann sich ein Arzt,
der auf Veranlassung anderer Ärzte medizinisch-technische Leistungen er-
bringt, nur dann an einer von den ihn beauftragenden Ärzten betriebenen Teil-
Berufsausübungsgemeinschaft beteiligen, wenn sich sein Leistungsanteil nicht
auf das Erbringen solcher medizinisch-technischer Leistungen beschränkt. Auf
die Frage, ob der Gewinn entsprechend dem Anteil der jeweiligen persönlich
erbrachten Leistungen verteilt wird, kommt es in diesem Zusammenhang nicht
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an. Die Berufsordnung fingiert damit eine Umgehung des § 31 mit der Folge
eines Verbots einer Teil-Berufsausübungsgemeinschaft auch in Fällen, in de-
nen eine unerlaubte Zuweisung nach den erkennbaren Umständen nicht vor-
liegt.
bb) Die in § 18 Abs. 1 Satz 3 Fall 1 der Berufsordnung enthaltene Rege-
lung stellt danach nicht nur einen Eingriff in die Vertragsfreiheit der betroffenen
Ärzte dar (vgl. Orlowski/Halbe/Karch, Vertragsarztrechtsänderungsgesetz,
2. Aufl., S. 126 ff.; Krafczyk/Lietz, ZMGR 2010, 24, 29), sondern verletzt auch
deren durch Art. 12 Abs. 1 GG gewährleistete Berufsausübungsfreiheit.
(1) Die Bestimmung des § 18 Abs. 1 Satz 3 Fall 1 der Berufsordnung
greift in die durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützte Berufsausübungsfreiheit ein.
Sie schließt unter den näher bezeichneten Voraussetzungen eine Beteiligung
von Ärzten, die medizinisch-technische Leistungen erbringen, an Teil-
Berufsausübungsgemeinschaften mit anderen Ärzten aus. Zur Berufsausübung
gehört das Recht, sich beruflich zusammenzuschließen (BVerfGE 54, 237, 246;
80, 269, 278; 108, 150, 165). Die beklagte Partnerschaftsgesellschaft, in der
sich Radiologen mit anderen Ärzten zusammengeschlossen haben, kann sich
gemäß Art. 19 Abs. 3 GG auf den Schutz dieses Grundrechts ebenfalls berufen,
weil Art. 12 Abs. 1 GG seinem Wesen nach auf juristische Personen des Privat-
rechts und diesen gleichstehende Personengesellschaften des Privatrechts an-
wendbar ist (BVerfGE 23, 208, 223; 50, 290, 363; 53, 1, 13; 97, 228, 253; 102,
197, 212 f.). Im vorliegenden Fall ist die Beklagte auch selbst durch die Be-
schränkung der Ärzte, die sich in ihr zusammenschließen können, in ihrem
Recht auf freie Berufsausübung beeinträchtigt.
Eingriffe in die Berufsausübungsfreiheit sind nur dann mit Art. 12 Abs. 1
GG vereinbar, wenn sie vernünftigen Zwecken des Gemeinwohls dienen und
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den Berufstätigen nicht übermäßig oder unzumutbar treffen, also dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit genügen (vgl. BVerfG, Kammerbeschluss vom
1. Juni 2011 - 1 BvR 233/10 und 235/10, GRUR 2011, 838, 839 = WRP 2011,
1438 - Zahnarzt für Implantologie; Kammerbeschluss vom 14. Juli 2011
- 1 BvR 407/11, GRUR 2012, 72, 73 = WRP 2011, 1435 - Zahnärztehaus;
Kammerbeschluss vom 7. März 2012 - 1 BvR 1209/11, GesR 2012, 360, 361
= MedR 2012, 516 - Zentrum für Zahnmedizin).
(2) Die in § 18 Abs. 1 Satz 3 Fall 1 der Berufsordnung enthaltene Rege-
lung verstößt gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, weil das dort statu-
ierte abstrakte Verbot zwar geeignet ist, dem Zweck zu dienen, die Unabhän-
gigkeit ärztlicher Entscheidungen von merkantilen Erwägungen zu gewährleis-
ten, insoweit aber weder ein erforderliches noch ein angemessenes Mittel dar-
stellt, um diesen Zweck zu erreichen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bereits
die in § 18 Abs. 1 Satz 2, Satz 3 Fall 2 und Satz 4 der Berufsordnung enthalte-
nen Regelungen dazu bestimmt und geeignet sind, dem genannten Zweck zu
dienen. Diese sehen ein Verbot der Umgehung des § 31 der Berufsordnung
und im Grundsatz eine Gewinnverteilung vor, die dem Anteil der persönlich er-
brachten Dienstleistungen entspricht. Zwar liegt die Darlegungs- und Beweislast
dafür, dass eine nach diesen Bestimmungen unzulässige Zusammenarbeit vor-
liegt, bei demjenigen, der - wie im Streitfall die Klägerin - die Unzulässigkeit gel-
tend macht. Diese Darlegungs- und Beweislast ist hier allerdings dadurch ge-
mildert, dass die Beklagte insoweit eine sekundäre Darlegungslast trifft. Vor
diesem Hintergrund ist nichts dafür ersichtlich, dass nicht bereits die in § 18
Abs. 1 Satz 2, Satz 3 Fall 2 und Satz 4 der Berufsordnung enthaltenen Rege-
lungen einen effektiven Schutz vor Formen der beruflichen Zusammenarbeit
von Ärzten gewährleisten, bei denen die Unabhängigkeit der dabei zu treffen-
den ärztlichen Entscheidungen durch merkantile Erwägungen beeinträchtigt
wird.
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Das in § 18 Abs. 1 Satz 3 Fall 1 statuierte Verbot ist auch nicht im Hin-
blick auf die besondere Anfälligkeit der medizinisch-technischen Überweisungs-
fächer für "kick-back-Leistungen" gerechtfertigt; denn die Ärztekammern verfü-
gen über verhältnismäßigere Kontrollmechanismen und können sich etwa die
Gesellschaftsverträge zur Prüfung vorlegen lassen (vgl. § 18 Abs. 1 Satz 5 der
Berufsordnung) sowie erforderlichenfalls mit berufsrechtlichen Mitteln gegen-
steuern (vgl. Ratzel/Möller/Michels, MedR 2006, 377, 380 f.).
3. Das mit der Revision angefochtene Urteil des Berufungsgerichts hat
danach weder mit der von diesem gegebenen Begründung noch, da das Beru-
fungsgericht insoweit - aus seiner Sicht folgerichtig - keine Feststellungen ge-
troffen hat, aus anderen Gründen Bestand; es ist deshalb aufzuheben (§§ 561,
562 Abs. 1 ZPO).
Da sich die Klägerin im zweiten Rechtszug weiterhin dagegen gewandt
hat, dass das Landgericht auch Verstöße gegen § 18 Abs. 1 Satz 3 Fall 2 und
gegen § 31 der Berufsordnung verneint hat, ist die Sache nicht zur Endent-
scheidung reif und deshalb zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das
Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO).
Der Senat hat davon abgesehen, die Klage mit den Unterlassungsanträ-
gen zu 1 und 2 bereits jetzt abzuweisen, weil diese Anträge in den Unterlas-
sungsanträgen zu 3 und 4 wieder aufgegriffen werden und die Klägerin das
Verhältnis der Anträge 3 und 4 zu den Anträgen 1 und 2 klarstellen muss.
III. In der wiedereröffneten Berufungsinstanz wird das Berufungsgericht
folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen haben:
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1. Das Berufungsgericht wird nach den vorstehend dargestellten Maß-
stäben (Rn. 13) zu prüfen haben, ob die weiteren, hilfsweise gestellten Unter-
lassungsanträge zu 3 und 4, mit denen sie einen Verstoß gegen § 18 Abs. 1
Satz 3 Fall 2 der Berufsordnung aufgegriffen hat, hinreichend bestimmt im Sin-
ne von § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO sind. Die Bedenken gegen die weite Fassung
dieser Unterlassungsanträge könnten zurückzustellen sein, wenn sich entweder
das Unterlassungsbegehren an der konkreten Verletzungsform orientiert oder
eine auslegungsbedürftige Antragsformulierung hinzunehmen ist, um Rechts-
schutz im Hinblick auf eine unzulässige geschäftliche Handlung zu gewährleis-
ten (vgl. BGH, Urteil vom 16. November 2006 - I ZR 191/03, GRUR 2007, 607
Rn. 16 = WRP 2007, 775 - Telefonwerbung für "Individualverträge").
2. Nach der Ansicht des Berufungsgerichts war die Vernehmung des
Zeugen Dr. H. zu der von der Beklagten im Berufungsverfahren mit Schriftsatz
vom 11. April 2012 aufgestellten Behauptung, die Tätigkeit der Radiologen in-
nerhalb der Beklagten bestehe überwiegend darin, den anderen Ärzten bera-
tend zur Seite zu stehen und Meinungen zu Fremdbefunden und Fremdbildern
zu äußern, deshalb verzichtbar, weil diese Behauptung in Widerspruch zu der
Darstellung im Schriftsatz der Beklagten vom 29. Februar 2012 stand, die Tä-
tigkeit der Radiologen sei im Wesentlichen auf die Osteodensitometrie be-
schränkt.
Sollte es im wiedereröffneten Berufungsrechtszug im Zusammenhang
mit einem Verstoß gegen § 18 Abs. 1 Satz 3 Fall 2 der Berufsordnung hierauf
ankommen, wird das Berufungsgericht den von der Beklagten in dieser Hinsicht
gehaltenen und unter Beweis gestellten Vortrag nicht unberücksichtigt lassen
dürfen. Die von ihm angenommene Widersprüchlichkeit des Vorbringens der
Beklagten änderte daran nichts und rechtfertigte insbesondere nicht die Nicht-
erhebung des angebotenen Beweises. Eine Partei ist nicht gehindert, ihr Vor-
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bringen im Laufe des Rechtsstreits zu ändern und insbesondere auch zu be-
richtigen. Eine etwaige Widersprüchlichkeit im Parteivortrag ist allein im Rah-
men der Beweiswürdigung zu berücksichtigen (BGH, Urteil vom 18. April 2013
- I ZR 66/12, TranspR 2014, 80 Rn. 41 mwN). Die Zurückweisung eines Be-
weisantrags für beweiserhebliche Tatsachen ist nur dann zulässig, wenn ent-
weder die unter Beweis gestellte Tatsache so ungenau bezeichnet ist, dass ihre
Erheblichkeit nicht beurteilt werden kann, oder die Bezeichnung der Tatsache
zwar in das Gewand einer bestimmt aufgestellten Behauptung gekleidet, aber
"ins Blaue hinein" aufgestellt ist und der Beweisantrag sich deshalb als rechts-
missbräuchlich darstellt oder ein Beweisantrag gestellt wird, um bei Gelegenheit
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der beantragten Beweisaufnahme Tatsachen in Erfahrung zu bringen, die ge-
naueres Vorbringen oder die Benennung weiterer Beweismittel erst ermögli-
chen (vgl. BGH, Urteil vom 28. Februar 2013 - I ZR 180/11, TranspR 2013, 290
Rn. 39 = VersR 2014, 219; BGH, TranspR 2014, 80 Rn. 41, jeweils mwN). Im
Streitfall liegt keiner dieser Fälle vor.
Büscher
Pokrant
Schaffert
Koch
Löffler
Vorinstanzen:
LG Mosbach, Entscheidung vom 22.12.2010 - 3 O 13/10 -
OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 27.06.2012 - 6 U 15/11 -